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首頁 優(yōu)秀范文 刑法法律論文

刑法法律論文賞析八篇

發(fā)布時間:2023-03-21 17:09:32

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的刑法法律論文樣本,期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā),請盡情閱讀。

刑法法律論文

第1篇

一、審查依據(jù)

人民法院審查具體行政行為的程序是否違反法定程序,應(yīng)以行政機(jī)關(guān)依職權(quán)并符合制定并公布的符合行政程序基本原則的具有普通約束力的規(guī)范性文件為依據(jù)。具體來講有:

(一)法律、法規(guī)中有關(guān)行政程序方面的規(guī)定?!缎姓幜P法》、《行政復(fù)議法》等專門規(guī)定行政程序的法律、法規(guī)的規(guī)定,屬于行政程序法律規(guī)范是毫無疑問的。我國的行政法律、法規(guī)中,絕大多數(shù)主要規(guī)定實(shí)體問題,同時還對有關(guān)行政程序問題作出了一些規(guī)定。如《土地管理法》第四章有關(guān)征用土地審批程序的規(guī)定,《治安管理處罰條例》第四章中關(guān)于裁決與執(zhí)行的規(guī)定,《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第三章關(guān)于商標(biāo)注冊的審查的規(guī)定等等,這些法律、法規(guī)中有關(guān)行政程序方面的規(guī)定,均屬于行政程序法律規(guī)范的范疇,同時也是人民法院衡量具體行政行為是否違反法定程序的標(biāo)準(zhǔn)。

(二)規(guī)章中的行政程序現(xiàn)象。行政訴訟法第五十三條中規(guī)定人民法院審理行政案件,參照國務(wù)院部、委根據(jù)法律和國務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令制定,布的規(guī)章以及省、自治區(qū)、直轄市和省、自治區(qū)的人民政府所在的市和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的較大的市的人民政府根據(jù)法律和國務(wù)院的行政法規(guī)制定、的。因此,規(guī)章中有關(guān)行政程序的規(guī)定亦屬于行政程序法律規(guī)范的范疇。因人民法院審理行政案件是參照規(guī)章,而不是依據(jù)規(guī)章,所以只有經(jīng)人民法院審查認(rèn)為有關(guān)行政程序的規(guī)定符合行政程序的基本原則的,才能作為法院衡量具體行政行為程序是否違反法定程序的標(biāo)準(zhǔn),反之則不能。

(三)規(guī)范性文件中有關(guān)行政程序的規(guī)定。由于行政管理涉及社會的方方面面,所管理的行政事務(wù)非常復(fù)雜,加之我國地域遼闊,各地的政治、文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡,因此法律法規(guī)及規(guī)章不可能對所有的行政程序問題一一作出具體的規(guī)定。不具有制定規(guī)章權(quán)的行政機(jī)關(guān)對其職權(quán)范圍內(nèi)的行政管理工作,在法律、法規(guī)及規(guī)章有關(guān)行政程序規(guī)定不具體或者沒有規(guī)定的情況下,用所公布的規(guī)范性文件確認(rèn)和規(guī)范行政管理的方式、步驟、順序和時限,在不違反法律、法規(guī)及規(guī)章和符合行政程序的基本原則的前提下,應(yīng)視為法定程序,人民法院在審理具體行政案件時,應(yīng)予以參考。需要注意的是,目前不少行政機(jī)關(guān)向社會公布承諾制度中的一些承諾,縮短了法律、法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的審批許可證,營業(yè)執(zhí)照等期限,這些規(guī)定可以作為行政機(jī)關(guān)對其內(nèi)部工作人員的工作要求,但不能作為判斷具體行政行為是否違反法定程序的標(biāo)準(zhǔn)。人民法院審理具體行政案件時,應(yīng)以法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定作為判斷具體行政行為是否違反法定程序的標(biāo)準(zhǔn)。這里需要特別指出的是,我國對有關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行、行政許可、行政征收等行政行為的程序問題還沒有一部專門的法律、法規(guī),在一些行政管理領(lǐng)域,有關(guān)這類行政行為的程序的法律規(guī)范還很不完善或處于空白。為保證行政相對人的合法權(quán)益不因法律規(guī)范不健全而受到損害,人民法院在審理這類行政案件時,應(yīng)以行政程序的基本原則為標(biāo)準(zhǔn),參照行政處罰的有關(guān)規(guī)定,審查判斷具體行政行為是否違反法定程序。

二、審查方式

行政機(jī)關(guān)實(shí)施具體行政行為是否存在違反法定程序的問題,既是一個事實(shí)問題,也是一個法律問題。所謂事實(shí)問題就是行政機(jī)關(guān)實(shí)施具體行政行為的方式、步驟、順序和時限。所謂法律問題,是指行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的程序是否違反法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件有關(guān)程序問題的規(guī)定。因此,人民法院在審查具體行政行為是否違反法定程序時,首先要查清被告或者被告的內(nèi)部機(jī)構(gòu),派出機(jī)構(gòu)實(shí)施被訴具體行政行為有關(guān)程序方面的事實(shí)問題,爾后依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等規(guī)范性文件對行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的程序方面的事實(shí)進(jìn)行衡量,判斷被訴具體行政行為是否存在違反法定程序的問題。

根據(jù)行政訴訟法關(guān)于被告負(fù)舉證責(zé)任的規(guī)定,法庭應(yīng)當(dāng)要求被告說明其作出具體行政行為的程序事實(shí),并向法庭提交證明其事實(shí)的證據(jù),爾后由其他當(dāng)事人進(jìn)行質(zhì)證,提供反證。被告提供的證據(jù)不能證明其所說明的程序事實(shí)的,不能認(rèn)定,其他當(dāng)事人提供或法院調(diào)查收集的證據(jù)否定被告說明的程序事實(shí)的,亦不能認(rèn)定。法院查清事實(shí)后,再由被告向法庭提供作出具體行政行為的行政程序的規(guī)范性文件,并宣讀其依據(jù)的條文。其他當(dāng)事人認(rèn)為具體行政行為違反某項(xiàng)法律規(guī)范的規(guī)定,可以向法庭提供該文件,并在法庭上宣讀有關(guān)條文。當(dāng)事人宣讀完某個規(guī)范性文件后,法庭應(yīng)當(dāng)審查該文件的效力,不具有法律效力的規(guī)范性文件,不能作為判斷具體行政行為是否違反法定程序的標(biāo)準(zhǔn)。法庭認(rèn)為被告應(yīng)當(dāng)提供而沒有提供的文件或應(yīng)當(dāng)宣讀而沒有宣讀的條文,由審判人員當(dāng)庭出示,宣讀有關(guān)條文。

三、審查的具體內(nèi)容

行政程序是由行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的方式、步驟、順序和時限組成的。因此,人民法院審查具體行政行為是否違反法定程序主要有以下五個方面的內(nèi)容:

(一)審查法定方式。行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的方式由行政管理活動的形式種類和外在表現(xiàn)形式兩個部分組成。根據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定,形式種類主要分為簡易程序、一般程序和聽證程序三種,例如《行政處罰法》第五章明確規(guī)定,行政機(jī)關(guān)作出什么樣的行政處罰應(yīng)當(dāng)采用簡易程序、一般程序、聽證程序。如果行政機(jī)關(guān)未按照行政處罰法的規(guī)定,對應(yīng)采取一般程序作出處罰決定的卻采取簡易程序,即屬于違反法定程序。外在表現(xiàn)形式通常分為要式和非要式兩種形式。根據(jù)我國法律法規(guī)的規(guī)定,行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為應(yīng)當(dāng)采取要式行為,而不能采取非要式行為。例如,《行政處罰法》中明確規(guī)定,行政機(jī)關(guān)對行政相對人作出行政處罰必須采取書面方式,不能采取口頭形式。如果缺少書面決定書,必然違反法定程序。因此,人民法院在審查具體行政行為是否違反法定程序時,首先要審查行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的方式是否符合法律、法規(guī)及規(guī)章的要求,凡是不符合的均應(yīng)予以撤銷。

(二)審查法定步驟。所謂步驟,是指行政管理活動中的若干必經(jīng)階段。它是行政程序的基本要素,任何行政程序作為一個過程均要通過一個個步驟來完成。如果行政機(jī)關(guān)在處理具體事務(wù)過程中,缺少法律、法規(guī)及規(guī)章中規(guī)定的必須進(jìn)行的一個或者幾個步驟,所作出的具體行政行為就有可能違反公正原則,侵犯行政相對人的合法權(quán)益,或者可能損害國家利益、集體利益、其他公民的利益。因此,我國不少法律、法規(guī)及規(guī)章中均規(guī)定缺少步驟的具體行政行為屬于違反法定程序的行為。例如:《城市規(guī)劃法》第三十一條規(guī)定:“在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)需要申請用地的,必須持國家批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)文件,向行政規(guī)劃行政主管部門申請定點(diǎn),由城市規(guī)劃行政主管部門核定其用地位置和界限,提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件,核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。建設(shè)單位或者個人在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證后,方可向縣級以上地方人民政府土地管理部門申請用地,經(jīng)縣級以上人民政府審查批準(zhǔn)后,由土地管理部門規(guī)劃土地?!比绻恋毓芾聿块T在城市規(guī)劃部門未核發(fā)用地規(guī)劃許可證或縣級以上人民政府未批準(zhǔn)前作出劃拔土地的決定,即屬違反法定程序。需要特別指出的是,這里所講的步驟,是指法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的行政機(jī)關(guān)在作出具體行政行為中必須進(jìn)行的并影響到?jīng)Q定的正確性的步驟。行政機(jī)關(guān)工作人員未按法律、法規(guī)及規(guī)章的要求如檢查中未出示證件等,不可能影響到公正處理的,原則上不應(yīng)認(rèn)定為違反法定程序。

(三)審查法定順序。所謂順序,是指步驟的先后次序。法律、法規(guī)及規(guī)章中規(guī)定的行政程序的順序,是立法機(jī)關(guān)在總結(jié)行政執(zhí)法的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,從特殊中抽象出一般,按照符合客觀規(guī)律的要求確定的行政程序的步驟順序。行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法中顛倒順序,不僅有可能影響行政效率,而且也會影響行政質(zhì)量。行政執(zhí)法中顛倒行政程序的順序必然違反了客觀規(guī)律和法律、法規(guī)及規(guī)章的要求,因此人民法院在審查具體行政行為時,發(fā)現(xiàn)行政機(jī)關(guān)在作出具體行政行為過程中顛倒順序的,均應(yīng)認(rèn)定為違反法定程序。行政程序中顛倒順序主要有以下三種表現(xiàn)形式:①先裁決后取證。如,原告到人民法院后,行政機(jī)關(guān)才進(jìn)行大量的調(diào)查取證,向法庭提交的證明具體行政行為認(rèn)定事實(shí)的證據(jù),基本上是原告后收集的。②裁決后告知陳述和申辯的權(quán)利。一些行政機(jī)關(guān)在作出具體行政行為的過程中,不告知當(dāng)事人有陳述和申辯的權(quán)利,作出具體行政行為后才告知。③先執(zhí)行后裁決。有些行政機(jī)關(guān)由于受利益驅(qū)動,在未作出裁決前,先將當(dāng)事人的存款劃在自己的帳號上,或違反規(guī)定將扣押的當(dāng)事人的物品變賣、拍賣。根據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在對案件作出處理決定前,行政機(jī)關(guān)只能依法凍結(jié)當(dāng)事人的存款,扣押當(dāng)事人的物品,無特殊情況不能劃拔、變賣、拍賣。

(四)審查法定時限。任何一個行政程序都必須在一定時間內(nèi)完成,如果行政機(jī)關(guān)可以不受時間限制,那么行政機(jī)關(guān)將無工作效率可言。我國許多法律、法規(guī)及規(guī)章中對行政程序中的時間限制作了明確的規(guī)定。因此說,時間限制亦是法定程序的要素之一。法律、法規(guī)及規(guī)章中對有關(guān)行政程序中的時間限制的規(guī)定,就是要求行政機(jī)關(guān)必須在規(guī)定的期間內(nèi)完成,反之則屬于違反法定程序的性質(zhì)。由于行政管理涉及面非常廣泛,而且情況復(fù)雜多變,所以對一些有關(guān)行政管理程序的期限,法律、法規(guī)及規(guī)章中沒有明確作出規(guī)定,無制定規(guī)章權(quán)的行政機(jī)關(guān)制定的規(guī)范性文件中所確定的期限,應(yīng)視為法定期限,行政機(jī)關(guān)亦不能違反。如果無制定規(guī)章權(quán)的行政機(jī)關(guān)也沒有規(guī)定的,原則上可以參照行政復(fù)議的期限判決是否超出法定期限。這里需要特別指出的是,行政機(jī)關(guān)在法律、法規(guī)規(guī)定的復(fù)議期限內(nèi)未作出復(fù)議裁決,這種情況屬于違反期限規(guī)定的性質(zhì)。但是,根據(jù)《行政訴訟法》第三十八條中“復(fù)議機(jī)關(guān)逾期不作決定的,申請人可以復(fù)議期滿之日起15日內(nèi)向人民法院提訟”和最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行行政訴訟法若干問題的意見(試行)》第十六條“復(fù)議機(jī)關(guān)在法定期間內(nèi)不作復(fù)議決定,當(dāng)事人對原具體行政行為不服的,向人民法院的,應(yīng)以作出原具體行政行為的行政機(jī)關(guān)為被告”的規(guī)定,申請復(fù)議人可以向人民法院提訟,也就是說申請人取得了救濟(jì)途徑。法院審理這類案件時,應(yīng)視為復(fù)議機(jī)關(guān)維持了原具體行政行為,以原具體行政行為為審查的對象。據(jù)此,法院不應(yīng)因復(fù)議機(jī)關(guān)超過了法定復(fù)議期限,判決其在一定期限內(nèi)作出復(fù)議裁決。

審查是否存在應(yīng)當(dāng)回避的問題。行政機(jī)關(guān)的執(zhí)法人員在應(yīng)當(dāng)回避而沒有回避的情況下作出的具體行政行為,有可能造成行政處理不公正。為防止不公正問題的發(fā)生,我國的許多法律、法規(guī)及規(guī)章中都明確規(guī)定這種情況屬于違法行為。因此,人民法院在審查具體行政行為是否存在違反法定程序的問題時,還應(yīng)查清執(zhí)法人員是否存在應(yīng)當(dāng)回避而沒有回避的問題。在審查是否存在這一問題時,主要通過原告、第三人提供證據(jù),或者法院根據(jù)原告、第三人提供線索取得的證據(jù),或者法院在審查有關(guān)證據(jù)中發(fā)現(xiàn)這方面的問題。經(jīng)庭審質(zhì)證認(rèn)定的證據(jù)證實(shí)被告的執(zhí)法人員存在應(yīng)當(dāng)回避而沒有回避的情況,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具體行政行為程序違法。

四、審查行政監(jiān)督程序的兩個問題

由于行政監(jiān)督程序有一定的特殊性,因此在審查行政機(jī)關(guān)按照行政監(jiān)督程序作出的決定時,應(yīng)當(dāng)注意以下兩個問題:

(一)審查復(fù)議裁決的程序范圍問題。根據(jù)《行政訴訟法》第二十五條第二款“經(jīng)復(fù)議案件,復(fù)議機(jī)關(guān)決定維持原具體行政行為的,作出原具體行政行為的行政機(jī)關(guān)是被告;復(fù)議機(jī)關(guān)改變原具體行政行為的,復(fù)議機(jī)關(guān)是被告”的規(guī)定,人民法院審理復(fù)議裁決維持原具體行政行為案件,審查的對象應(yīng)當(dāng)是原具體行政行為;復(fù)議裁決改變原具體行政行為的,審查的對象應(yīng)當(dāng)是復(fù)議裁決。因此,人民法院審理前一類案件,只需審查原具體行政行為的程序問題,而勿須審查復(fù)議裁決的程序。審理后一類案件,因?qū)彶榈膶ο笫菑?fù)議裁決,一般應(yīng)當(dāng)按照《行政復(fù)議法》的規(guī)定,審查復(fù)議裁決的程序問題,可以不審查原具體行政行為程序合法,因其他理由改變原具體行政行為的,根據(jù)《行政復(fù)議法》第二十八條中原具體行政行為“違反法定程序”,決定撤銷變更,并可以責(zé)令被申請人在一定期限內(nèi)重新作出具體行政行為的規(guī)定,除應(yīng)審查復(fù)議裁決的程序問題外,還應(yīng)審查原具體行政行為的程序問題。如果發(fā)現(xiàn)原具體行政行為違反法定程序并影響申請人的合法權(quán)益的,復(fù)議裁決即屬于違法,應(yīng)判決撤銷復(fù)議裁決,并令復(fù)議機(jī)關(guān)重新作出復(fù)議裁決。

(二)審查行政申訴裁決的程序范圍問題。行政機(jī)關(guān)的申訴裁決改變原具體行政行為,當(dāng)事人不服這類裁決而的案件,也就存在審查行政程序的問題。這類案件經(jīng)過多次處理,一般拖的時間較長,為避免不必要的糾紛,提高行政效力,盡快穩(wěn)定行政法律關(guān)系,人民法院審理這類案件應(yīng)只審查申訴裁決的程序問題,不審查原具體行政行為的程序問題。

參考文獻(xiàn)

中華人民共和國行政訴訟法的有關(guān)規(guī)定

行政處罰法的有關(guān)規(guī)定

行政復(fù)議法的有關(guān)規(guī)定

土地管理法的有關(guān)規(guī)定

治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定

第2篇

市場經(jīng)濟(jì)是迄今為止人類擁有的最有效的資源配置工具,因?yàn)槭袌鰴C(jī)制能夠用最快的速度,最低廉的費(fèi)用和最簡單的形式將資源和信息傳遞給相關(guān)的決策者。因此,凡是市場能夠調(diào)節(jié)好的經(jīng)濟(jì)活動,政府就沒有必要干涉。但是,市場經(jīng)濟(jì)制度也有一定的不足之處,其本身是無法解決的,多年的市場經(jīng)濟(jì)證明,市場經(jīng)濟(jì)不僅有促進(jìn)商品發(fā)展的激勵作用,也有阻礙商品發(fā)展的負(fù)作用。在市場經(jīng)濟(jì)中,可能隨時發(fā)生現(xiàn)實(shí)和可能的市場失靈,這就需要政府部門的宏觀調(diào)控,彌補(bǔ)市場經(jīng)濟(jì)功能的不足。

二、政策性擔(dān)保法律制度類型

(一)中小企業(yè)信用擔(dān)保制度

在我國,中小型企業(yè)對于促進(jìn)就業(yè),擴(kuò)大出口,技術(shù)創(chuàng)新等具有不可忽略的作用。然而,由于中小型企業(yè)自身實(shí)力弱,難以提供銀行所提供的擔(dān)保和貸款,因此面臨著相當(dāng)大的融資環(huán)境。中小型企業(yè)的擔(dān)保制度對于解決中小企業(yè)融資困境有著相當(dāng)重要的作用,甚至可以說可以讓企業(yè)起死回生。國外的中小型企業(yè)信用擔(dān)保制度,對于我國的中小型企業(yè)信用擔(dān)保制度建設(shè)有著啟蒙和借鑒的作用。當(dāng)前,我國的中小型企業(yè)信用擔(dān)保制度還有很多的額不合理之處,如風(fēng)險分散機(jī)制不完善,缺乏財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制。為此,需要通過大力發(fā)展和贊助擔(dān)保機(jī)構(gòu),建立良好的擔(dān)保體系,針對非盈利性擔(dān)保機(jī)建立起構(gòu)財(cái)政有限補(bǔ)償與激勵補(bǔ)償?shù)确绞綄ζ溥M(jìn)行完善。

(二)中低收入者住房貸款政策性擔(dān)保制度

就我國目前而言,購房是我們的主要消費(fèi)。很多人工作一生都不能買一套房子,而大多數(shù)也只能勉強(qiáng)剛需,貸款買一套房子。在我國,不僅房價高,房子的首付也不低,期限短。這就使得很多人在買房的時候要將自己的房子做抵押,由于這些較高的門檻,使得廣大的中低消費(fèi)者很難通過銀行貸款解決自己和家庭的購房問題。這些方面需要政府部門的工作,做好良好的擔(dān)保工作,使得中低收入者貸款有良好的保障。政府對中低收入者的住房貸款的做法是國際上通用的,美國,加拿大等國家都設(shè)立了擔(dān)保機(jī)構(gòu),對購房者的購房進(jìn)行抵押嗲款提供。為此,建議我國政府和相關(guān)部門用政府信用作為統(tǒng)一后盾來擔(dān)保住房體系,同時注意完善住房公積金聯(lián)保或公積金質(zhì)押擔(dān)保方式。

(三)農(nóng)業(yè)貸款政策性擔(dān)保制度

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在我國的經(jīng)濟(jì)中占有較重的比例和較為重要的地位,但在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中有著一系列的問題等待相關(guān)部門去解決,如農(nóng)業(yè)資金的不足和農(nóng)業(yè)資金充當(dāng)非農(nóng)業(yè)資金的使用。為了解決這一系列的額問題,政府部門應(yīng)當(dāng)通過擔(dān)保手段根據(jù)不同農(nóng)戶的需求提供對應(yīng)的擔(dān)保來解決這一現(xiàn)狀。政府農(nóng)業(yè)部門也可以發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和農(nóng)戶小額貸款,促使農(nóng)戶生產(chǎn)的正常進(jìn)行。也可以引領(lǐng)大型企業(yè)或公司帶動農(nóng)戶實(shí)行合作,各取所需,實(shí)現(xiàn)共同富裕。如:農(nóng)戶可以抵押土地供給公司使用,以收取一部分費(fèi)用,改善自身狀況。

三、政策性擔(dān)保法律制度優(yōu)化建議

(一)政府發(fā)揮擔(dān)保的作用

我國的農(nóng)業(yè)資金匱乏是由多方面因素導(dǎo)致的,涉及面廣,是一個很難解決的問題。要想徹底解決這一問題,必須從減少農(nóng)業(yè)資金外流和增加對農(nóng)業(yè)資金的投入。倘若我們解決好這兩個問題,農(nóng)業(yè)資金匱乏的的問題應(yīng)當(dāng)會得到解決,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)會得到穩(wěn)定的發(fā)展。這就需要政府在增加投入的基礎(chǔ)上,減少農(nóng)村負(fù)擔(dān)。同時,減少農(nóng)村信貸資金的外流,引導(dǎo)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)將更多的資金投向農(nóng)村。在政府財(cái)政收入有限的情況下,最重要的是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)的資金流向。在政府有關(guān)部門的配合下,引導(dǎo)資金的流向,將其用在有需求的地方,更好的發(fā)展當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和將資金和資源最大效益化,促使經(jīng)濟(jì)更好更穩(wěn)定的發(fā)展。

(二)公積金貸款的發(fā)展與完善

對于公積金質(zhì)押貸款或公積金聯(lián)保貸款,國家沒有統(tǒng)一的規(guī)定,各地住房公積金管理中心的做法也各部相同。就這兩種方式而言,不存在什么絕對性的優(yōu)勢。我們廣泛的認(rèn)為,公積金管理中心應(yīng)當(dāng)認(rèn)可這兩種貸款方式,至于選擇哪一種方式應(yīng)當(dāng)歸屬當(dāng)事人自己選擇。當(dāng)然公積金貸款的發(fā)展,除了創(chuàng)新?lián)7绞街?,還依賴眾多相關(guān)制度的建設(shè)與完善。首先是公積金制度本身的完善,比如擴(kuò)大公積金的覆蓋面,加強(qiáng)對公積金的管理等等。完善這一系的制度,不僅可以方便企業(yè)或個人的選擇,避免不必要的風(fēng)險,也降低了資金的流向不合理之處,穩(wěn)定和維持市場經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

(三)大力發(fā)展中小型企業(yè)互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)

我國中小型企業(yè)就業(yè)面廣,政府資金有限,靠政府的擔(dān)?;痣y以滿足廣大中小型企業(yè)的需求。作為政府推動資本和扶持中小型企業(yè)信用的擔(dān)保體系,其主要作用是引導(dǎo)社會資本特別是銀行向中小型企業(yè)流動,引導(dǎo)企業(yè)互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小型企業(yè)服務(wù)。但是,一些地方在建立中小型信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的過程中,沒有充分的利用市場和市場需求,只是單純的使用政府權(quán)力,由政府擔(dān)保和審核貸款基金,指定部門行使信用擔(dān)保只能。這樣做雖然在一定程度上分散了銀行的金融風(fēng)險,但在無形中卻大大的增加了政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)。因?yàn)橐环矫妫壳笆袌鲋行⌒推髽I(yè)狀況不容樂觀,隨時面臨著倒閉的風(fēng)險,投入的資金極有可能有去無回,加重了政府的負(fù)擔(dān)。從另一方面來看,因?yàn)槭钦袨閾?dān)保,企業(yè)相對市場缺乏機(jī)制約束,會在很大程度上降低企業(yè)的風(fēng)險意識和責(zé)任感,資金更難收回。給中小型企業(yè)貸款,應(yīng)當(dāng)盡可能的調(diào)動明間資產(chǎn),發(fā)展企業(yè)互助擔(dān)保業(yè)。

(四)完善基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)質(zhì)押擔(dān)保制度

基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)質(zhì)押擔(dān)保制度的構(gòu)建,是為了創(chuàng)新我國的投資融資的體制,充分的發(fā)擔(dān)保制度的經(jīng)濟(jì)激勵功能,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,為我國的社會主義道路的建設(shè)增加新的一筆。因此,我們應(yīng)當(dāng)針對制度中存在的問題,切身實(shí)際的改善和解決,完善基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)質(zhì)押的擔(dān)保制度。綜上所述,基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)質(zhì)押擔(dān)保作為解決基礎(chǔ)設(shè)施資金困難問題的融資方式,其一方面體現(xiàn)了政府明顯的政策導(dǎo)向性,這一制度充分的發(fā)揮了擔(dān)保制度的經(jīng)濟(jì)激勵功能,通過運(yùn)用政府的權(quán)利,發(fā)揮政策性的作用;另一方面,這一制度建立在傳統(tǒng)的擔(dān)保制度上,體現(xiàn)了明顯的民法與經(jīng)濟(jì)法的雙重特點(diǎn)。因此,合理的利用這一制度對我國的擔(dān)保制度有相當(dāng)大的作用。

四、結(jié)語

第3篇

【論文摘要】:由于中國古代社會,民刑不分,諸法合體,統(tǒng)治階級專斷獨(dú)行,廣大百姓權(quán)利意識薄弱,對于統(tǒng)治階級對自己權(quán)利的侵害,往往才忍讓的態(tài)度。隨著法制建設(shè)的不斷開展,行政侵權(quán)在中國得到重視,行政侵權(quán)法律制度也在不斷的得到發(fā)展和完善。根據(jù)中國的重刑傳統(tǒng),將行政侵權(quán)與違法犯罪行為進(jìn)行比較,應(yīng)該是最適宜中國人接受的方式,尤其是其中的歸責(zé)原則,正是彰顯了行政侵權(quán)的特色。

侵權(quán)行為具有普遍性。但我們一提到“侵權(quán)”,最先想到的往往是民事侵權(quán),而很少提及行政主體的侵權(quán)行為。這主要是與我國傳統(tǒng)的服從、聽令習(xí)慣有關(guān),即上級、長官的命令只需服從,包括其對自身的侵權(quán)行為;另一方面,行政侵權(quán)雖是行政法學(xué)理論體系中的一個基本命題,卻至今仍沒有喚起行政法學(xué)者足夠的重視,對此的研究僅僅是淺嘗輒止。

實(shí)際上,不從公法私法化或私法公法化的層面上看,僅就侵權(quán)行為的普遍性角度,侵權(quán)是行為的必然結(jié)果。無論是私人行為還是公共行為,由于社會矛盾和利益的沖突,自利行為的他者致害在所難免。因?yàn)闊o論公法領(lǐng)域還是私法領(lǐng)域中的人,都通過各種方式直接或間接地實(shí)現(xiàn)自身利益最大化,即符合“經(jīng)濟(jì)人”的理論。隨著1994年《國家賠償法》的出臺,“行政侵權(quán)”概念得到我國行政法學(xué)界的廣泛認(rèn)同。

“行政侵權(quán)”在我國得到認(rèn)同經(jīng)歷了一個漫長的時期。古代社會雖廣泛存在行政侵權(quán)行為,卻因無“行政侵權(quán)”的概念和理念而不被人們所認(rèn)識。建國初期,法律上規(guī)定但在司法實(shí)踐中卻不存在行政侵權(quán),即處于事實(shí)上的行政侵權(quán)免責(zé)時期。1957年之后,一切法制破壞殆盡,行政侵權(quán)法律制度被否定,更無從談對“行政侵權(quán)”的認(rèn)同問題。即使是1978年憲法及其它法律的頒布,也未曾提到行政侵權(quán)方面的規(guī)定。1982年憲法原則及初成體系的國家賠償制度標(biāo)志著我國已在理論上及法律原則上對行政侵權(quán)予以肯定;然而在具體的責(zé)任范圍和賠償標(biāo)準(zhǔn)上,并未完全依法實(shí)施,這一時期處于行政侵權(quán)的有限責(zé)任時期。直至1988年由羅豪才先生主編的《行政法論》才最先較為系統(tǒng)地提出“行政侵權(quán)”概念并進(jìn)行了較為全面的研究。

行政侵權(quán)法產(chǎn)生的邏輯起點(diǎn)表現(xiàn)為行政侵權(quán)法律制度產(chǎn)生的歷史必然性。如果說,民事侵權(quán)產(chǎn)生在于多元化的主體之間人格的獨(dú)立和利益的分離,那么,行政侵權(quán)產(chǎn)生的邏輯起點(diǎn)則是民主制度的確立及國家利益與私人利益的調(diào)和(參考王世濤《行政侵權(quán)研究》,中國人民公安大學(xué)出版社)。在民的原則及民主制度的確立,使人們對于侵權(quán)主體的行為不再持忍受態(tài)度,而拿起武器起來反抗。為維護(hù)自己權(quán)益而產(chǎn)生的反抗心理,是行政侵權(quán)法產(chǎn)生的根本條件,行政侵權(quán)在救濟(jì)上體現(xiàn)了國家利益與私人利益之間的博弈。

行政侵權(quán)與違法犯罪行為均是對相對方利益的損害,那么如何區(qū)分兩者呢?我想主要可以從如下幾點(diǎn)進(jìn)行比較。

(一)主體

行政侵權(quán)的主體是指以自己的名義履行行政職權(quán)損害了相對方的法益,并依法獨(dú)立承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的行政主體。

行政侵權(quán)主體首先必須是行政主體,這一點(diǎn)不同于行政違法主體,行政違法主體不是單一的組織主體,而是兩個實(shí)施違法行為的主體——一個是對外的整體的組織主體,一個則是具體實(shí)施行政違法的行政公務(wù)人員。由此,行政違法的主體類型可分為兩類:一類是行政違法的外部主體,另一類是行政違法的內(nèi)部主體(楊件君《論行政違法的主客體的構(gòu)成》)。行政侵權(quán)的主體是法律授權(quán)的行政組織,被授予的權(quán)力之所以具有公權(quán)力的性質(zhì),是因?yàn)榇祟惤M織本身具有管理公共事務(wù)的職能。但公務(wù)員不能作為行政侵權(quán)主體,因?yàn)橹挥心芤宰约好x實(shí)施行政職權(quán)行為并對職權(quán)行為獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的才可成為行政主體,公務(wù)員并不具備這一條件,其行為只是行政主體的而已,其身份被行政主體所吸收。而刑事責(zé)任的主體則為具有相應(yīng)行為能力的自然人或法人,并無特別要求。

(二)客體

行政侵權(quán)的客體是指行政主體在違法或不當(dāng)行使行政職權(quán)時所侵害的行政相對方的法益?!胺ㄒ妗辈煌凇昂戏?quán)益”,其不僅包括有實(shí)定法依據(jù)的權(quán)益,而且包括符合法律原則、法律精神的權(quán)益。

民事侵權(quán)的客體一般可以適用于行政侵權(quán),但兩者并不完全一致。

從性質(zhì)上說,雖然作為民事主體的公民和作為行政相對方的公民享有的權(quán)利的內(nèi)容有些是一致的,但民事主體享有的權(quán)利屬于私權(quán),而行政相對方享有的權(quán)利則屬于行政法保護(hù)的權(quán)利,不是單純的私人權(quán)利,即有“私權(quán)公權(quán)化”的問題。如言論自由一般只能發(fā)生在公民與國家之間,而不能發(fā)生在平等的公民之間。因此,在私法領(lǐng)域就不可能存在言論自由的侵權(quán)。

(三)歸責(zé)原則

在行政侵權(quán)法律制度中,歸責(zé)原則處于核心地位。它直接體現(xiàn)著行政侵權(quán)的立法精神,反映了行政侵權(quán)法律制度的價值取向,決定了可以引起行政侵權(quán)責(zé)任的行為范圍,它是行政侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成要件的前提和基礎(chǔ)。

目前,我國行政侵權(quán)的歸責(zé)體系呈多元化的構(gòu)建模式,主要有如下幾種:

1.過錯責(zé)任原則

過錯責(zé)任原則,即主觀過錯責(zé)任原則,其強(qiáng)調(diào)行為人的行為主觀具有可譴責(zé)性,區(qū)分不同心理狀態(tài)下的法律后果,最大限度的實(shí)現(xiàn)公正價值。

首先,過錯責(zé)任原則具有明確的規(guī)范功能,實(shí)現(xiàn)了規(guī)范和救濟(jì)的有機(jī)統(tǒng)一。過錯是對國家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員行為進(jìn)行評價的標(biāo)準(zhǔn),存在過錯就要對侵權(quán)損害承擔(dān)責(zé)任,對過錯的否定評價和規(guī)范即達(dá)到目的。其次,過錯原則確定了行政侵權(quán)的范圍,界定受害人應(yīng)受行政救濟(jì)的范圍。此外,過錯責(zé)任較好地解決了共同侵權(quán)行為中的過錯承擔(dān)問題。然而,主觀過錯責(zé)任原則最致命的缺陷是過錯責(zé)任原則以行為人的心理狀態(tài)作為確定責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)。而心理狀態(tài)常常難以把握,這對于保護(hù)受害人的權(quán)利是非常不利的,極易使行政主體的侵權(quán)行為因?yàn)樽C據(jù)不足而逃脫責(zé)任。

2.無過錯責(zé)任原則

無過錯責(zé)任原則,即客觀歸責(zé)原則,其只以是否對相對人造成損害為要件,不以主觀是否有過錯及是否違法為前提。我國的國家賠償法只是將無過錯責(zé)任原則作為我國行政侵權(quán)歸責(zé)原則體系的重要補(bǔ)充存在,雖并未視其為一項(xiàng)歸責(zé)原則,但將其納入到我國行政侵權(quán)歸責(zé)體系中是我3.違法原則

違法原則實(shí)現(xiàn)了行政侵權(quán)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的客觀化,其在擺脫過錯原則羈絆方面無疑比公務(wù)過錯原則更徹底,不再帶有絲毫主觀虛擬的色彩(廖?!吨型赓r償制度之比較》)。

違法原則的優(yōu)點(diǎn)較為突出。首先,違法原則簡單明了,易于接受,可操作性強(qiáng)。其次,避免了過錯原則中的主觀方面的認(rèn)定困難。最后,避免了過錯加違法原則的雙重標(biāo)準(zhǔn)。

然而,違法原則并未將“明顯不當(dāng)”并損害國家、公民、法人及其他組織的合法權(quán)益卻并不“違法”的行為包括進(jìn)來。這一方面是由于法制仍處于發(fā)展階段并不完善;另一方面,法制本身有一定的韌性,即有自由裁量的尺度。國家機(jī)關(guān)及工作人員明顯失當(dāng)行為造成的損失并不能完全依照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰,如果僅此一原則,必將不利于保護(hù)公民、法人及其他組織的合法權(quán)益,也不利于法制的健全。

4.違法和明顯不當(dāng)原則

違法和明顯不當(dāng)原則彌補(bǔ)了上述違法原則的不足。所謂“明顯不當(dāng)”即“合理性原則”,是“合法性原則”與“合理性原則”的結(jié)合。違法和明顯不當(dāng)原則的優(yōu)點(diǎn)顯著:首先,該原則最大限度地保護(hù)公民、法人及其他組織的合法權(quán)益;其次,該原則確立的賠償面適度適合中國國情;再次,該原則有利于法院的實(shí)際操作,違法、不當(dāng)均有評價標(biāo)準(zhǔn),易于判決。

然而,“明顯不當(dāng)”的認(rèn)定賦予了法官相當(dāng)?shù)淖杂刹昧繖?quán),對于顯失公正和明顯不當(dāng)還缺乏一個明確的判斷標(biāo)準(zhǔn),并且易造成“國家賠償”與“國家補(bǔ)償”的混淆。

由此可見,上述各個原則各有利弊,尚未有一個完全滿意的原則可供適用。只有將這些原則綜合起來,在實(shí)踐中具體問題具體分析,取長補(bǔ)短,才能公正、合理地解決現(xiàn)實(shí)問題。

面對行政侵權(quán)法律制度國際化的趨勢的加強(qiáng),尤其是二戰(zhàn)以后,行政侵權(quán)制度呈擴(kuò)大化、法典化和國際化趨勢,我國又是后起之秀,筆者認(rèn)為,我國行政侵權(quán)法律制度應(yīng)在如下幾個方面進(jìn)行改善:

1.我國已經(jīng)加入WTO,與WTO的規(guī)則體系相適當(dāng)是我國法律創(chuàng)設(shè)和發(fā)展的重大課題。WTO的法律文件的一項(xiàng)重要原則是強(qiáng)調(diào)司法的最終的充分的救濟(jì)。但我國目前的行政侵權(quán)賠償額度普遍較低,很難適應(yīng)上述規(guī)則。因此,必須提高行政侵權(quán)的賠償標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)行政侵權(quán)制度的宗旨——公平、正義。

2.學(xué)習(xí)西方擴(kuò)大行政侵權(quán)的范圍,如將公共設(shè)施致害納入到行政侵權(quán)責(zé)任體系中。此類案件多作為民事賠償,雖然作為民事賠償對當(dāng)事人較為有利,畢竟我國行政賠償額度較低。但這本應(yīng)是由公共設(shè)施致害作為行政侵權(quán)責(zé)任的性質(zhì)決定的,由此體現(xiàn)出我國法制水平存在問題。為達(dá)到國際化標(biāo)準(zhǔn),必須實(shí)現(xiàn)法制分工明確,不可犯理論性錯誤。

【參考文獻(xiàn)】:

第4篇

一、刑事和解的界定

刑事和解是一種以協(xié)商合作形式恢復(fù)原有秩序的案件解決方式,它是指在刑事訴訟中,加害人以認(rèn)罪、賠償、道歉等形式與被害人達(dá)成和解后,國家司法機(jī)關(guān)對加害人免除刑事處罰或者從輕、減輕處罰的一種制度。

目前,刑事和解主要適用于侵害個人法益的犯罪,其他案件仍按照普通刑事訴訟程序處理。具體講適用于存在有被害人的輕微刑事案件,包括未成年人犯罪案件、成年人犯罪中的初犯、偶犯、過失犯,還有與被害人之間存在親屬、鄰里、同事、同學(xué)等特殊關(guān)系的犯罪人案件。

二、刑事和解的運(yùn)用

從當(dāng)前刑事審判實(shí)踐來看,適用刑事和解制度的案件,必須具備一定的前提條件:

(一)被害人與加害人雙方自愿。熟人之間發(fā)生刑事糾紛后不愿反目成仇,就此結(jié)怨,被害人與加害人多會主動和解。如我院處理的陸某某犯故意傷害罪一案中,被害人陳某與陸本是鄰居,關(guān)系融洽,只因陸酒后傷了被害人,案發(fā)后雙方都自愿和解。陌生人之間發(fā)生的案件不論加害人還是被害人都必須是自愿參加,不能強(qiáng)迫或誘使被害人或加害人選擇和解。加害人的悔罪和賠償必須是出于自己的自愿,必須完全認(rèn)識到自己的錯誤并真誠表示歉意。因?yàn)?,對于被害人而言,只有在自愿參與的情形下,他們才會感到這一制度的公平和合法。同樣,加害人也只有在自愿參與的情形下,刑事和解才能對其發(fā)揮積極的影響。這里的自愿表現(xiàn)在不僅是自愿參加、根據(jù)自己的真實(shí)意思進(jìn)行對話、合作,而且包含了如果雙方當(dāng)事人在對話的過程反悔,他們也可以隨時終止這一程序,且不能成為之后刑事司法程序中加重處罰的理由。

(二)加害人主動認(rèn)罪。加害人承認(rèn)犯罪行為是自己所為,其主動認(rèn)罪、表明悔罪意圖是刑事和解的先決條件。唯其如此,才有可能疏導(dǎo)并排解被害人內(nèi)心因?yàn)榧雍θ说姆缸镄袨樗馐艿耐纯?。如被害人面對的是一個對自己的犯罪行為百般抵賴的加害人,和解將無從談起。

(三)司法機(jī)關(guān)的介入。為了保障過程及結(jié)果的公正性,整個和解的過程,應(yīng)該由司法機(jī)關(guān)介入,這也正是刑事和解與“私了”的區(qū)別。但是需要強(qiáng)調(diào)的是,司法機(jī)關(guān)在和解過程中不應(yīng)該干涉被害人與加害人對話、交涉活動,而是對雙方地位和權(quán)利讓渡的真實(shí)性、自愿性進(jìn)行審查,防止加害人以錢買法或受害人被威脅不敢主張權(quán)利現(xiàn)象出現(xiàn)。雙方達(dá)成和解協(xié)議后,對和解的結(jié)果進(jìn)行審查確認(rèn)。如果認(rèn)為該和解協(xié)議不違反國家法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,不損害國家利益、集體利益和他人的合法利益,即應(yīng)對和解協(xié)議予以確認(rèn)。

目前,對法院而言加強(qiáng)刑事和解工作可從以下二方面著手:1、注重和解工作的前后延伸。將輕微刑事案件和解向前延伸到公安、檢察院,向后延伸到司法局,明確公安部門在偵查環(huán)節(jié)就啟動和解機(jī)制,對受理的刑事案件按照輕微刑事案件的適用范圍、條件及時效性,及時調(diào)解;對檢察院移送審查的輕微刑事案件,法院采取調(diào)解措施,符合條件的刑事案件達(dá)成和解協(xié)議后應(yīng)允許公訴機(jī)關(guān)向法院要求撤回公訴的,法院審查后認(rèn)為無不當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)允許公訴機(jī)關(guān)撤訴,不再追究被告人的刑事責(zé)任;對和解成功的輕微刑事案件犯罪嫌疑人,由司法局對其進(jìn)行為期一年的跟蹤教育,進(jìn)一步矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),最大限度減少重新犯罪。2、對應(yīng)追究刑事責(zé)任但有從輕、減輕處罰的案件可引入和解。筆者認(rèn)為,此類刑事和解的適用范圍最為廣泛,無明顯損害公共利益但又無法定從輕情節(jié),可能判處較輕刑罰的公訴案件。只要案情中有和解因素,被害人在與被告人和解后請求從輕、減輕處罰的,人民法院可以綜合考察各種情節(jié),但要防止出現(xiàn)被告人的賠償能力成為能否和解的最關(guān)鍵因素,造成賠償—免責(zé)的簡單操作程序,而應(yīng)結(jié)合被告人的賠償意愿、賠償能力、賠償結(jié)果等來確定被告人的主觀惡性是否減弱,綜合考慮物質(zhì)賠償外在客觀量化和被告人認(rèn)罪悔罪的內(nèi)在主觀因素,來決定從輕或減輕處罰。

三、刑事和解利弊

刑事和解,限于刑事加害人與被害人之間就刑事糾紛的賠償解決達(dá)成協(xié)議,并且需要經(jīng)過公權(quán)力機(jī)關(guān)的審查和認(rèn)可。它是通過對刑罰功能、重刑主義的反思,從人道主義、重視人類自身價值的角度,從司法層面上限制國家刑罰權(quán)的一種制度,是刑罰輕緩化的重要表現(xiàn)之一。同時體現(xiàn)恢復(fù)性司法審查的理念,提升被害人在刑事追訴程序中的參與地位,確保被害人的實(shí)質(zhì)利益。以刑事附帶民事訴訟制度為例,除個別案件,被害人較易獲得賠償外,絕大多數(shù)案件,被害人最終只是拿到一紙“空頭支票”。而刑事和解是加害人對被害人主動認(rèn)罪的基礎(chǔ)上作出積極賠償以體現(xiàn)認(rèn)罪悔罪態(tài)度,從而可能獲得酌定從輕處罰情節(jié),消除雙方矛盾。因此,能最大限度保證被害人的物質(zhì)補(bǔ)償;鼓勵加害人自新,提升其社會責(zé)任感;厘清社會沖突,恢復(fù)秩序之和平。

刑事和解雖有極積作用的一面,在司法實(shí)踐中存在著以下問題:

(一)在現(xiàn)代刑事司法體系中,無論是對結(jié)果的公正性還是對程序的公正性,法院都承擔(dān)著重要的保障職能。關(guān)注刑事和解制度的一個主要原因是對其公正性的疑慮。因?yàn)闋幾h解決方式由原來法院判決轉(zhuǎn)向私人協(xié)商,這樣以對話和協(xié)商為基礎(chǔ),會對所有加害人的平等處理帶來妨礙,也就是說對“形式平等”產(chǎn)生妨礙,但要做到“實(shí)質(zhì)的平等”即不同情況不同對待,又要求法官絕對的中立,如法官不把這種獲得寬緩的機(jī)會平等平均的分配勢必造成“特權(quán)主義”,所以在現(xiàn)實(shí)中加害人可能更會想方設(shè)法的與司法人員打通關(guān)系,成為法外因素干預(yù)司法的新途徑。

(二)刑事和解強(qiáng)調(diào)個人利益,以個人本位主義為價值觀,公民個人在遭受犯罪侵害后以自助的方式解決被告人應(yīng)否承擔(dān)刑事責(zé)任,在一定程度上漠視公權(quán)力的存在,忽略國家利益。

(三)刑事和解缺乏刑事法律上的規(guī)范。法院內(nèi)部對此的認(rèn)識不一,實(shí)踐中并沒有全面運(yùn)用,導(dǎo)致其操作欠規(guī)范。再有,各地公民的法律意識參差不齊,在被告人與被害人系陌生人的案件時,大多由法院主動啟動和解,當(dāng)事人處于被動的狀態(tài),造成刑事和解機(jī)制的啟動隨機(jī)性強(qiáng)。法院內(nèi)部對適用刑事和解的案件范圍及適用條件也不一樣,對刑事和解所達(dá)成協(xié)議的法律效力理解不一,沒有具體的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

基于以上原因,在具體運(yùn)用時,在一定程度上造成因加害人經(jīng)濟(jì)能力不同而導(dǎo)致不同的法律后果,同類型案件在協(xié)議內(nèi)容上也存在較大差別,個案間難以平等,刑事和解的內(nèi)容等同于經(jīng)濟(jì)賠償,刑罰與賠償協(xié)議劃上等號等等。筆者認(rèn)為,這種刑事和解適用上的隨意性可能造成同罪不同罰,甚至不平等的現(xiàn)象。

針對上述刑事和解工作中的困境,筆者認(rèn)為在適用刑事和解的過程中,應(yīng)做好以下幾方面的工作:

(一)中級以上法院應(yīng)指導(dǎo)、規(guī)范本管轄區(qū)內(nèi)的基層法院適用刑事和解機(jī)制的具體程序。就刑事和解程序的啟動,刑事和解在審判環(huán)節(jié)的具體適用階段、參與人員、雙方所必需遵守的規(guī)則及終結(jié)等步驟在一定范圍內(nèi)制定統(tǒng)一的適用規(guī)則。

(二)同一法院內(nèi)部實(shí)施統(tǒng)一的標(biāo)尺,力求避免在本地區(qū)同罪輕重不一,或重罪輕判的現(xiàn)象。在中級以上法院的指導(dǎo)下,統(tǒng)一適用刑事和解制度的范圍、適用條件、對象、刑事和解協(xié)議的效力問題作出協(xié)調(diào)意見。目前,刑事和解的適用只是探索階段。量刑必須符合現(xiàn)行法律規(guī)定,不應(yīng)因?yàn)殡p方達(dá)成和解協(xié)議就從輕或減輕甚至免除刑罰。對于一些犯罪雖然法定刑不高,但仍然會損害社會利益與國家利益,這部分案件應(yīng)排除在適用刑事和解的案件之外,必須注意到刑事和解的消極作用,其降低了刑法的預(yù)防和懲罰功能,在部分人群中會潛在的引發(fā)“以金錢換刑期”、“以金錢換緩刑”的預(yù)期心理,由此,刑事和解必須局部適用在社會危險性較小,取得被害人諒解的過失、輕傷害、未成年人犯罪等類型案件中,以確保法院實(shí)行刑事和解制度探索工作的實(shí)施。

(三)嚴(yán)格審查和解協(xié)議的合法性、公正性、可行性。合法性是指協(xié)議內(nèi)容在現(xiàn)行法律認(rèn)可的范圍內(nèi),沒有違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定。公正性是指和解協(xié)議的條件合理,雙方當(dāng)事人利益衡平。可行性是指協(xié)議關(guān)于道歉、賠償?shù)膬?nèi)容能夠?qū)嶋H履行。如協(xié)議符合以上條件,法院可認(rèn)定其效力。法院只有嚴(yán)格審查以上三性才能使雙方的權(quán)利義務(wù)得到法律的保護(hù)。

第5篇

以下為筆者在2006年清理區(qū)直42家行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上整理的行政裁決的分類,歡迎指正!

(一)對權(quán)屬糾紛的裁決。

如《土地管理法》第16條規(guī)定,土地所有權(quán)和使用權(quán)爭議由當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由人民政府處理。單位之間的爭議,由縣級以上人民政府處理;個人之間、個人與單位之間的爭議,由鄉(xiāng)級人民政府或者縣級以上人民政府處理。

又如《漁業(yè)法》第12條規(guī)定:“全民所有制單位之間、集體所有制單位之間以及全民所有制單位與集體所有制單位之間的水面、灘涂所有權(quán)和使用權(quán)的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由縣級以上地方人民政府處理?!?/p>

又如《草原法》第十六條規(guī)定,草原所有權(quán)、使用權(quán)的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由有關(guān)人民政府處理。單位之間的爭議,由縣級以上人民政府處理;個人之間、個人與單位之間的爭議,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府或者縣級以上人民政府處理。當(dāng)事人對有關(guān)人民政府的處理決定不服的,可以依法向人民法院。在草原權(quán)屬爭議解決前,任何一方不得改變草原利用現(xiàn)狀,不得破壞草原和草原上的設(shè)施。

《森林法》第十七條規(guī)定:“單位之間發(fā)生的林木、林地所有權(quán)和使用權(quán)爭議,由縣級以上人民政府依法處理。個人之間、個人與單位之間發(fā)生的林木所有權(quán)和林地使用權(quán)爭議,由當(dāng)?shù)乜h級或者鄉(xiāng)級人民政府依法處理。”

《礦產(chǎn)資源法》第四十九條規(guī)定:礦山企業(yè)之間的礦區(qū)范圍的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由有關(guān)縣級以上地方人民政府根據(jù)依法核定的礦區(qū)范圍處理;跨省、自治區(qū)、直轄市的礦區(qū)范圍的爭議,由有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市人民政府協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由國務(wù)院處理。

《水法》第五十六條不同行政區(qū)域之間發(fā)生水事糾紛的,應(yīng)當(dāng)協(xié)商處理;協(xié)商不成的,由上一級人民政府裁決,有關(guān)各方必須遵照執(zhí)行。在水事糾紛解決前,未經(jīng)各方達(dá)成協(xié)議或者共同的上一級人民政府批準(zhǔn),在行政區(qū)域交界線兩側(cè)一定范圍內(nèi),任何一方不得修建排水、阻水、取水和截(蓄)水工程,不得單方面改變水的現(xiàn)狀。

(二)對侵權(quán)糾紛的裁決

如《植物新品種保護(hù)條例》第三十九條規(guī)定:未經(jīng)品種權(quán)人許可,以商業(yè)目的生產(chǎn)或者銷售授權(quán)品種的繁殖材料的,品種權(quán)人或者利害關(guān)系人可以請求省級以上人民政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)行政部門依據(jù)各自的職權(quán)進(jìn)行處理,也可以直接向人民法院提訟。省級以上人民政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)行政部門依據(jù)各自的職權(quán),根據(jù)當(dāng)事人自愿的原則,對侵權(quán)所造成的損害賠償可以進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解達(dá)成協(xié)議的,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行;調(diào)解未達(dá)成協(xié)議的,品種權(quán)人或者利害關(guān)系人可以依照民事訴訟程序向人民法院提訟。省級以上人民政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)行政部門依據(jù)各自的職權(quán)處理品種權(quán)侵權(quán)案件時,為維護(hù)社會公共利益,可以責(zé)令侵權(quán)人停止侵權(quán)行為,沒收違法所得,可以并處違法所得5倍以下的罰款。

《專利法》第四十五條規(guī)定:自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。第四十六條規(guī)定:專利復(fù)審委員會對宣告專利權(quán)無效的請求應(yīng)當(dāng)及時審查和作出決定,并通知請求人和專利權(quán)人。宣告專利權(quán)無效的決定,由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。

對專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院。人民法院應(yīng)當(dāng)通知無效宣告請求程序的對方當(dāng)事人作為第三人參加訴訟。第五十四條規(guī)定:取得實(shí)施強(qiáng)制許可的單位或者個人應(yīng)當(dāng)付給專利權(quán)人合理的使用費(fèi),其數(shù)額由雙方協(xié)商;雙方不能達(dá)成協(xié)議的,由國務(wù)院專利行政部門裁決。第五十五條規(guī)定:專利權(quán)人對國務(wù)院專利行政部門關(guān)于實(shí)施強(qiáng)制許可的決定不服的,專利權(quán)人和取得實(shí)施強(qiáng)制許可的單位或者個人對國務(wù)院專利行政部門關(guān)于實(shí)施強(qiáng)制許可的使用費(fèi)的裁決不服的,可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院。第五十七條規(guī)定:未經(jīng)專利權(quán)人許可,實(shí)施其專利,即侵犯其專利權(quán),引起糾紛的,由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認(rèn)定侵權(quán)行為成立的,可以責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為,當(dāng)事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內(nèi)依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院;侵權(quán)人期滿不又不停止侵權(quán)行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。進(jìn)行處理的管理專利工作的部門應(yīng)當(dāng)事人的請求,可以就侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額進(jìn)行調(diào)解;調(diào)解不成的,當(dāng)事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院。專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明;涉及實(shí)用新型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告。

《藥品管理法》第七十一條規(guī)定:國家實(shí)行藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度。藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須經(jīng)??疾毂締挝凰a(chǎn)、經(jīng)營、使用的藥品質(zhì)量、療效和反應(yīng)。發(fā)現(xiàn)可能與用藥有關(guān)的嚴(yán)重不良反應(yīng),必須及時向當(dāng)?shù)厥?、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門報(bào)告。具體辦法由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院衛(wèi)生行政部門制定。對已確認(rèn)發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)的藥品,國務(wù)院或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府的藥品監(jiān)督管理部門可以采取停止生產(chǎn)、銷售、使用的緊急控制措施,并應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)組織鑒定,自鑒定結(jié)論作出之日起十五日內(nèi)依法作出行政處理決定。

《獸藥管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定:獸醫(yī)行政管理部門依法進(jìn)行監(jiān)督檢查時,對有證據(jù)證明可能是假、劣獸藥的,應(yīng)當(dāng)采取查封、扣押的行政強(qiáng)制措施,并自采取行政強(qiáng)制措施之日起7個工作日內(nèi)作出是否立案的決定;需要檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)自檢驗(yàn)報(bào)告書發(fā)出之日起15個工作日內(nèi)作出是否立案的決定;不符合立案條件的,應(yīng)當(dāng)解除行政強(qiáng)制措施;需要暫停生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的,由國務(wù)院獸醫(yī)行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府獸醫(yī)行政管理部門按照權(quán)限作出決定。未經(jīng)行政強(qiáng)制措施決定機(jī)關(guān)或者其上級機(jī)關(guān)批準(zhǔn),不得擅自轉(zhuǎn)移、使用、銷毀、銷售被查封或者扣押的獸藥及有關(guān)材料。第六十二條規(guī)定:違反本條例規(guī)定,未按照國家有關(guān)獸藥安全使用規(guī)定使用獸藥的、未建立用藥記錄或者記錄不完整真實(shí)的,或者使用禁止使用的藥品和其他化合物的,或者將人用藥品用于動物的,責(zé)令其立即改正,并對飼喂了違禁藥物及其他化合物的動物及其產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理;對違法單位處1萬元以上5萬元以下罰款;給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》第三十五條規(guī)定:經(jīng)登記的農(nóng)藥,在登記有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)對農(nóng)業(yè)、林業(yè)、人畜安全、生態(tài)環(huán)境有嚴(yán)重危害的,經(jīng)農(nóng)藥登記評審委員會審議,由國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門宣布限制使用或者撤銷登記。

(三)對損害賠償?shù)牟脹Q

如《種子管理?xiàng)l例》第三十七條規(guī)定:非法經(jīng)營或者推廣未經(jīng)審定通過的農(nóng)作物新品種或者林木良種的,由農(nóng)業(yè)、林業(yè)主管部門根據(jù)情節(jié)輕重給予警告,沒收種子和違法所得,責(zé)令賠償直接損失和可得利益的損失。第三十八條規(guī)定:銷售不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)種子的,以次充好、摻雜使假的,種子檢驗(yàn)員有權(quán)制止其經(jīng)營活動,扣押種子;工商行政管理機(jī)關(guān)除依照投機(jī)倒把行政處罰法規(guī)的規(guī)定處罰外,并可責(zé)令賠償直接損失和可得利益的損失。第三十九條規(guī)定:搶采掠青、損壞母樹的,在劣質(zhì)林內(nèi)采種的,由林業(yè)主管部門責(zé)令停止采種、賠償損失、沒收種子,可以并處罰款。

又如《野生動物保護(hù)法》第二十八條因獵捕野生動物造成農(nóng)作物或者其他損失的,由獵捕者負(fù)責(zé)賠償。

又如《檔案法》第二十四條規(guī)定:在利用檔案館的檔案中,有前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)違法行為的,由縣級以上人民政府檔案行政管理部門給予警告,可以并處罰款;造成損失的,責(zé)令倍償損失。

又如《水污染防治法》第55條的規(guī)定:“造成水污染危害的單位,有責(zé)任排除危害,并對直接受到損失的單位或者個人賠償損失。賠償責(zé)任和賠償金額的糾紛,可以根據(jù)當(dāng)事人的請求,由環(huán)境保護(hù)部門或者交通部門的航政機(jī)關(guān)處理?!?/p>

(四)對補(bǔ)償性糾紛的裁決。

如:《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》第14條:“拆遷人與被拆遷人對補(bǔ)償形式和補(bǔ)償金額、安置用房面積和安置地點(diǎn)、搬遷過渡方式和過渡期限,經(jīng)協(xié)商達(dá)不成協(xié)議的,由批準(zhǔn)拆遷的房屋拆遷主管部門裁決?!?/p>

《植物新品種保護(hù)條例》第11條規(guī)定:“為了國家利益或者公共利益,審批機(jī)關(guān)可以作出實(shí)施植物新品種強(qiáng)制許可的決定,并予以登記和公告。取得實(shí)施強(qiáng)制許可的單位或者個人,應(yīng)當(dāng)付給品種權(quán)人合理的使用費(fèi),其數(shù)額由雙方商定;雙方不能達(dá)成協(xié)議的,由審批機(jī)關(guān)裁決。”

第6篇

一、查詢、凍結(jié)、劃撥被申請執(zhí)行人的存款。

查詢是指人民法院向銀行、信用合作社等單位調(diào)查詢問或?qū)彶樽穯栍嘘P(guān)被申請人存款情況的活動。

凍結(jié)是指人民法院在進(jìn)行訴訟保全或強(qiáng)制執(zhí)行時,對被申請執(zhí)行人在銀行、信用合作社等金融單位的存款所采取的不準(zhǔn)其提取或轉(zhuǎn)移的一種強(qiáng)制措施。

人民法院采取凍結(jié)措施時,不得凍結(jié)被申請執(zhí)行人銀行賬戶內(nèi)國家指明用途的專項(xiàng)資金。但被申請執(zhí)行人用這些名義隱蔽資金逃避履行義務(wù)的,人民法院可以凍結(jié)。

凍結(jié)被申請執(zhí)行人的存款的最長期限為六個月,需要繼續(xù)凍結(jié)的,應(yīng)在凍結(jié)到期前向銀行、信用合作社等辦理凍結(jié)手續(xù),否則,逾期不辦理,視為自動解除凍結(jié)。

劃撥是指人民法院通過銀行或者信用合作社等單位,將作為被申請執(zhí)行人的法人或其他組織的存款,按人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書規(guī)定的數(shù)額劃入申請執(zhí)行人的賬戶內(nèi)的執(zhí)行措施。劃撥存款可以在凍結(jié)的基礎(chǔ)上進(jìn)行,也可以不經(jīng)凍結(jié)而直接劃撥。

人民法院采取查詢、凍結(jié)、劃撥措施時,可直接向銀行營業(yè)所、儲蓄所及信用合作社提出,無需經(jīng)其上級主管單位同意。外地人民法院可以直接到被申請執(zhí)行人住所地、被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)所在地的銀行、信用合作社查詢、凍結(jié)和劃撥存款,不需經(jīng)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ和饣蛘咿D(zhuǎn)辦手續(xù)。當(dāng)?shù)劂y行、信用合作社必須協(xié)助辦理,不得以扣收到期貸款或貸款利息等任何理由拒絕和搪塞。拒絕協(xié)助的,人民法院可以依照《民事訴訟法》的規(guī)定予以罰款,建議監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)給予紀(jì)律處分。

二、扣留、提取被申請執(zhí)行人的收入。

《民事訴訟法》第222條規(guī)定:“被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù),人民法院有權(quán)扣留、提取被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的收入。但應(yīng)當(dāng)保留執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬的生活必需費(fèi)用。人民法院扣留、提取收入時,應(yīng)當(dāng)作出裁定,并發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書,被執(zhí)行人所在單位、銀行、信用合作社和其他有儲蓄業(yè)務(wù)的單位必須辦理?!痹趫?zhí)行實(shí)踐中,扣留、提取被申請執(zhí)行人的收入是人民法院經(jīng)常使用的一種執(zhí)行措施??哿艉吞崛∈蔷o密相聯(lián)的兩個執(zhí)行措施,扣留是臨時性措施,是將被申請執(zhí)行人的收入暫扣下,仍留在原來的單位,不準(zhǔn)其動用和轉(zhuǎn)移,促使其在限定的期限內(nèi)履行義務(wù)。如超過期限仍不履行的,即可提取該項(xiàng)收入交付申請執(zhí)行人。

三、查封、扣押、拍賣、變賣被申請執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。

被申請執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行義務(wù),人民法院有權(quán)查封、扣押、拍賣、變賣被申請執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)部分的財(cái)產(chǎn)。

查封是一種臨時性措施,是指人民法院對被申請執(zhí)行人的有關(guān)財(cái)產(chǎn)貼上封條,就地封存,不準(zhǔn)任何人轉(zhuǎn)移和處理的執(zhí)行措施。

拍賣是人民法院以公開的形式、競爭的方式,按最高的價格當(dāng)場成交,出售被申請執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。

變賣是指強(qiáng)制出賣被申請執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn),以所得價款清償債務(wù)的措施。人民法院在執(zhí)行中需要變賣被申請執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的,可以交由有關(guān)單位變賣,也可以由人民法院直接變賣。由人民法院直接變賣的,變賣前,應(yīng)就價格問題征求物價等有關(guān)部門的意見,變賣的價格應(yīng)當(dāng)合理。

人民法院扣留、提取的存款和收入,拍賣、變賣被申請執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)所得的金錢,應(yīng)及時交付申請執(zhí)行人,并結(jié)束執(zhí)行程序。

四、搜查被申請執(zhí)行人隱匿的財(cái)產(chǎn)。

在執(zhí)行過程中,還會出現(xiàn)被申請執(zhí)行人不僅逾期不履行法律文書確定的義務(wù),而且還將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移起來,拒不向人民法院交待自己真實(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況。針對這些情況,《民事訴訟法》第227條第1款規(guī)定:“被執(zhí)行人不履行法律文書確定的義務(wù),并隱匿財(cái)產(chǎn)的,人民法院有權(quán)發(fā)出搜查令,對被執(zhí)行人及其住所或者財(cái)產(chǎn)隱匿地進(jìn)行搜查?!?/p>

在搜查中,如發(fā)現(xiàn)有應(yīng)依法查封或者扣押的財(cái)產(chǎn)時,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)依照《民事訴訟法》的規(guī)定查封、扣押。如果來不及制作查封、扣押裁定的,可先行查封、扣押,然后在48小時內(nèi)補(bǔ)辦。

五、強(qiáng)制被申請執(zhí)行人交付法律文書指定交付的財(cái)物或者單據(jù)。

人民法院的判決書、裁定書、調(diào)解書以及應(yīng)由法院執(zhí)行的其他法律文書指定一方當(dāng)事人交付財(cái)物或者票證的,執(zhí)行人員應(yīng)在做好被申請執(zhí)行人思想工作的基礎(chǔ)上,傳喚雙方當(dāng)事人到庭或到指定場所,由被申請執(zhí)行人將法律文書交付的財(cái)物或票證應(yīng)當(dāng)直接交付申請執(zhí)行人簽收。被申請執(zhí)行人不愿當(dāng)面交付的,也可以將應(yīng)付的財(cái)物或票證先交給執(zhí)行人員,由執(zhí)行人員轉(zhuǎn)交。對當(dāng)事人以外的公民個人持有該項(xiàng)財(cái)物或票證的,人民法院應(yīng)通知其交出。經(jīng)教育仍不交出的,人民法院就依法強(qiáng)制執(zhí)行并可按照《民事訴訟法》第103條的規(guī)定予以罰款,還可以向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)單位建議,給予其紀(jì)律處分。有關(guān)單位持有該項(xiàng)財(cái)物或票證的,人民法院應(yīng)向其發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書,由有關(guān)單位轉(zhuǎn)交。有關(guān)單位和個人持有法律文書指定交付的財(cái)物或者票證,因其過失被毀損或滅失的,人民法院可責(zé)令持有人賠償。拒不賠償?shù)模嗣穹ㄔ嚎砂幢簧暾垐?zhí)行財(cái)物的實(shí)際價值或者票據(jù)的實(shí)有價值裁定強(qiáng)制執(zhí)行。

六、強(qiáng)制被申請執(zhí)行人遷出房屋或者退出土地。

強(qiáng)制遷出房屋或退出土地,是指人民法院執(zhí)行機(jī)構(gòu)強(qiáng)制搬遷被申請執(zhí)行人在房屋內(nèi)或特定土地上的財(cái)物,騰出房屋或土地,交給申請執(zhí)行人的一種執(zhí)行措施。

七、強(qiáng)制執(zhí)行法律文書指定的行為。

這是一種特殊的強(qiáng)制措施,由人民法院執(zhí)行人員按照法律文書的規(guī)定,強(qiáng)制被申請執(zhí)行人完成指定的行為。

八、強(qiáng)制加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息和支付遲延履行金。

加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息是指被申請執(zhí)行人的義務(wù)是交付金錢,在依法強(qiáng)制其履行義務(wù)交付金錢的同時,對他拖延履行義務(wù)期間的債務(wù)利息,要在原有債務(wù)利息上增加一倍,按銀行同期貸款最高利率計(jì)付,從判決、裁定和其他法律文書指定交付日屆滿的次日起計(jì)算,直至其履行義務(wù)之日止。另一種情況是指被申請執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行非金錢給付義務(wù)的,因?yàn)橥涎勇男幸呀o申請執(zhí)行人造成損失,故應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。遲延履行金的數(shù)額可以由人民法院根據(jù)案件的具體情況另行決定。

人民法院依照《民事訴訟法》第220條發(fā)出的執(zhí)行通知,除責(zé)令被申請執(zhí)行人履行法律文書確定的義務(wù)外,并應(yīng)通知交納遲延履行期間的債務(wù)利息或者遲延履行金。在這兩種措施中,既有給申請執(zhí)行人補(bǔ)償損失的部分,也有對被申請執(zhí)行人制裁的部分。

九、強(qiáng)制辦理有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第7篇

19世紀(jì)初期至中葉,歐洲大陸法學(xué)界被“概念法學(xué)”之陰影所籠罩?!案拍罘▽W(xué)”主要源自“德國古典法學(xué)”,以薩維尼、普希達(dá)和溫德夏特等人為代表?!案拍罘▽W(xué)”認(rèn)為法院判決是“法律嚴(yán)格之復(fù)印”,而法官則“是一部一切按照法律條文含義適用法律之機(jī)器”、“宣告法律語言之嘴巴”、“無能力或無意志自行左右自己之生物”。法官判決時,不能加入個人之“利益衡量”、“目的考量”或“價值判斷”,僅得純?yōu)檫壿嫷臋C(jī)械操作。例如,薩維尼主張任何法律問題皆可“依概念而計(jì)算”,為形式邏輯演繹之操作。法官的職責(zé)在于發(fā)現(xiàn)法律、適用法律,絕不容以自己的智慧來創(chuàng)造法律。普希達(dá)指出遇到任何法律問題,只需將有關(guān)“法律概念”納入“法律準(zhǔn)則”之中,依靠邏輯方法歸納演繹一番即可獲得解答。溫德夏特宣稱法官的職責(zé)乃在根據(jù)法律所建立的概念,用邏輯推演。法官斷案盡往“概念堆里”取之即已足夠,無須在“法條”之外另尋他求。

19世紀(jì)末葉20世紀(jì)初期,“概念法學(xué)”遭到了“自由法學(xué)”的激烈抨擊?!白杂煞▽W(xué)”的代表人物主要有德國的耶林和坎托羅維茨、奧地利的埃利希、法國的撒來和葉尼等。耶林認(rèn)為法律是社會的產(chǎn)物,每條法律規(guī)則的產(chǎn)生都源于一種目的,即一種實(shí)際的動機(jī)?!澳康摹笔侨糠傻膭?chuàng)造者,是指導(dǎo)未來法學(xué)的“導(dǎo)引之星”。因此,法官解釋法律不能熱衷于抽象的概念游戲,而忘卻法律對實(shí)際社會生活所負(fù)的使命??餐辛_維茨認(rèn)為法官不僅應(yīng)該將法律條文應(yīng)用于各個案件,而且應(yīng)該在成文法有缺陷的情況下創(chuàng)造法律。埃利希認(rèn)為每一種制定出來的規(guī)則從其本質(zhì)上來說都是不完整的,而且一旦它被制定出來,由于社會生活的變化,很快就變得過時了。因此,應(yīng)該根據(jù)社會生活的變化,自由地去發(fā)現(xiàn)法律。撒來認(rèn)為法律固然應(yīng)與社會并行進(jìn)化,但同時亦不全國公務(wù)員共同的天地-盡在()能忘卻規(guī)范之本質(zhì),須求安定。故法律解釋必須調(diào)和法律的進(jìn)化性與安定性。葉尼指出人類創(chuàng)造之實(shí)證私法難以盡善盡美,必有許多法律漏洞,絕非如概念法學(xué)般以邏輯的演繹方法來補(bǔ)充,而應(yīng)從法律之外科學(xué)、自由地探求“活的法律”加以補(bǔ)充。

“概念法學(xué)”和“自由法學(xué)”的根本差異在于:(1)前者獨(dú)尊國家制定的成文法,以法典為唯一法源;后者強(qiáng)調(diào)法律應(yīng)為“科學(xué)之自由探索”,除法典外,實(shí)際社會生活中“活的法律”亦為法源,而且為真正的法源。(2)前者強(qiáng)調(diào)法律體系具有“邏輯的完足性”;后者認(rèn)為法律有漏洞存在。(3)前者對于法律的解釋偏重于形式邏輯的操作,排除法官對具體案件的利益衡量及目的考量;后者強(qiáng)調(diào)活的法律之探求,法官對于具體案件除運(yùn)用邏輯的演繹方法外,亦應(yīng)為利益衡量及目的考量。(4)前者否定司法活動的造法功能;后者肯定司法活動的造法作用。(5)前者認(rèn)為法學(xué)是一門純粹理論的認(rèn)識活動,法官無須為價值判斷;后者認(rèn)為法學(xué)除理論的認(rèn)識活動外,亦兼具實(shí)踐的性格,包括評價的因素在內(nèi)。

“概念法學(xué)”和“自由法學(xué)”的辯爭催生了法律確定性和靈活性這對永恒矛盾。美國當(dāng)代沖突法學(xué)家塞繆尼德斯教授說:“法律確定性與靈活性間的張力關(guān)系就像法律本身一樣的古老”。法國著名比較法學(xué)家勒內(nèi)·達(dá)維指出:“所有國家的法律制度都存在并將永遠(yuǎn)存在兩種正義要求之間的矛盾:法律一方面必須具有確定性和可預(yù)見性,另一方面又必須具有靈活性,以適應(yīng)不同情況的需要?!焙饹_突法同樣逃脫不了這一矛盾。所有國家的沖突法都受制于這一矛盾,并試圖在這兩個相互沖突但又必須同時獲得的目標(biāo)之間尋求平衡。歐美沖突法在尋求這種平衡的進(jìn)程中經(jīng)歷了不同的演變軌跡。

全國公務(wù)員共同的天地-盡在()

二、美國沖突法:僵硬性規(guī)則一無規(guī)則一靈活性規(guī)則

美國曾經(jīng)擁有一套雖沒有得到成文法承認(rèn),但卻具有成文法效力與影響的沖突法規(guī)則。這就是以比爾為報(bào)告員所撰成的美國《第一次沖突法重述》(1934年)。該“重述”認(rèn)為沖突法的作用在于界定每個法律空間適用的范圍,即就每一類法律關(guān)系決定哪個國家具有立法管轄權(quán)。根據(jù)法律的屬地原則,每一國家對于其境內(nèi)實(shí)行的行為或發(fā)生的事實(shí)都具有立法管轄權(quán)?!吨厥觥返?21、122條規(guī)定:依婚姻舉行地國法有效的婚姻,其他國家都應(yīng)認(rèn)為有效;依婚姻舉行地國法無效的婚姻,其他國家都應(yīng)認(rèn)為無效。377條規(guī)定:侵權(quán)行為依侵權(quán)行為地國法律,但侵權(quán)行為地與數(shù)個國家存在聯(lián)系時,則行為人對其侵權(quán)行為負(fù)責(zé)所必要的最后事件發(fā)生地為侵權(quán)行為地。如,甲在A國將有毒的糖果郵寄給在B國的乙,意圖將乙殺死。乙在B國吃了該糖果后乘火車去E國。在火車到達(dá)C國時,乙因中毒而患病,結(jié)果在E國死亡。在這種情況下,根據(jù)重述,A、B、C、DN國對該侵權(quán)行為都具有立法管轄權(quán),但應(yīng)選擇C國的立法管轄權(quán),應(yīng)適用C國法來決定受害人的親屬對甲的損害賠償請求權(quán),因?yàn)镃國是有毒糖果發(fā)生作用的地方。上述表明,《第一次沖突法重述》所倡導(dǎo)的法律選擇標(biāo)準(zhǔn)是立法管轄權(quán)或法律秩序,而非相沖突的法律所體現(xiàn)的政策、案件的特殊性以及當(dāng)事人爭議的公平解決。這種法律選擇規(guī)則帶有濃厚的僵硬性和機(jī)械性的缺陷,因而成為美國沖突法革命的對象。

20世紀(jì)50、60年代爆發(fā)的美國沖突法革命是將傳統(tǒng)的沖突法體系徹底摧毀,而不是加以改革。激進(jìn)的革命者全國公務(wù)員共同的天地-盡在()柯里教授說:“沖突法規(guī)則沒有用,也不能用。在試圖運(yùn)用這些規(guī)則時,我們遇到了困難。這種困難與其說是來源于這些規(guī)則本身不好,倒不如說是來源于我們擁有了這些規(guī)則。因此,如果去掉這些法律選擇規(guī)則,我們豈不更好些?!笨吕锏挠^點(diǎn)反映了代表美國沖突法思想特征的強(qiáng)烈的“反規(guī)則”情緒。與學(xué)界一樣,立法者也不愿涉足沖突法的“迷茫沼地”。他們回避沖突法,將法律選擇和立法對立起來,并為自己的這種回避態(tài)度尋找辯護(hù)的機(jī)會。法院同樣不信任規(guī)則,而是推崇所謂的“方法”。這種“方法”并不明確指定準(zhǔn)據(jù)法,而是規(guī)定法院在為具體案件設(shè)計(jì)臨時解決方案時應(yīng)考慮的因素和指導(dǎo)原則。一段時期以來,美國沖突法革命中所涌現(xiàn)出的各種新理論、新方法被看作是靈丹妙藥,被認(rèn)為是不需要規(guī)則的幫助,甚至不需要司法判例的幫助便能解決所有的沖突法問題。正如美國學(xué)者所描述的那樣:美國沖突法開始變得像一千零一夜的故事集,“每一個具體案件的判決或解決方案都是獨(dú)一無二的?!?/p>

20世紀(jì)末,天平逐漸發(fā)生傾斜。當(dāng)針對具體案件設(shè)計(jì)的臨時解決方法開始暴露其代價與危險時,對沖突法規(guī)則的不信任情緒也開始被驅(qū)散。即便是像卡佛斯這樣的美國沖突法革命的領(lǐng)軍人物,也開始對因革命造成的法律適用的不確定性而對革命失去了理想主義的幻想,重新認(rèn)識到確立一定規(guī)則的重要性,并提出了“優(yōu)先原則”。另一位美國沖突法革命的主要人物里斯教授也宣稱:“沖突法與其他法律領(lǐng)域一樣,規(guī)則的確立同樣具有客觀性?!泵绹▽W(xué)會的《第二次沖突法重述》不僅僅是對沖突法規(guī)則的判例匯編,而更重要的是對絕對化的臨時方法的排除。美國最有影響的法院紐約州上訴法院就“乘客法律沖突”問題制定了一系列侵權(quán)沖突法規(guī)則。1992年美國路易斯安那州通過了一部全面的沖突法法典,波多黎各自由聯(lián)邦也嘗試同樣的立法。1993年美國法學(xué)會針對侵權(quán)與合同案件的法律適用問題提出了一套全面的沖突法規(guī)則,以供國會立法時參考。美國沖突法學(xué)者在1999年的沖突法年會上已經(jīng)認(rèn)識到編撰美國《第三次沖突法重述》的必要性,當(dāng)代著名的沖突法學(xué)家塞繆尼德斯教授還就此提出了構(gòu)建新型侵權(quán)沖突法規(guī)則的建議草案。美國近年來出現(xiàn)的這些新的沖突法規(guī)則,其最大特點(diǎn)是克服了傳統(tǒng)規(guī)則的僵硬性和機(jī)械性,在傳統(tǒng)規(guī)則中增加了不少彈性和靈活性。例如,新規(guī)則并不調(diào)整沖突法的所有領(lǐng)域,而是只調(diào)整已經(jīng)充分研究的領(lǐng)域,對于未充分研究的領(lǐng)域留給沖突法的一般原則來規(guī)范。新規(guī)則也不規(guī)范案件涉及的所有問題,而是僅規(guī)范案件的一個方面的問題,如賠償數(shù)額或損失分配問題。新規(guī)則還包含大量的例外條款,即在立法中明確賦予法官修正或回避依據(jù)沖突法規(guī)則指引應(yīng)當(dāng)適用的法律的權(quán)力。

三、歐洲沖突法:僵硬性規(guī)則——靈活性規(guī)則

歐洲沖突法經(jīng)歷了一場穩(wěn)健的變革。傳統(tǒng)的管轄權(quán)選擇規(guī)則并不像美國那樣被徹底拋棄,而是在原有框架的基礎(chǔ)上得到了補(bǔ)充和完善。在歐洲,立法干預(yù)沖突法的變革是少見的,即使有也是經(jīng)過了充分的辯論;司法對沖突法的修正也是謹(jǐn)慎的,并且充分尊重傳統(tǒng)規(guī)則的存在價值。在“規(guī)則”與“方法”之間的選擇問題上,歐洲國家壓倒性地傾向于“規(guī)則”而非“方法”,因?yàn)樗^的“方法”與歐洲法律法典化的觀念格格不入。但歐洲沖突法并未排斥法院的司法裁量權(quán),相反,司法裁量權(quán)在新的沖突法立法中得到了大量的反映。在規(guī)則從確定性向靈活性過渡方面,歐洲沖突法采取了“可選擇連結(jié)點(diǎn)”、“彈性連結(jié)點(diǎn)”和“例外條款”等立法工具。

實(shí)現(xiàn)靈活性的一種方法是采取“可選擇連結(jié)點(diǎn)”,即在沖突規(guī)則中規(guī)定兩個或兩個以上的連結(jié)點(diǎn)供法院或當(dāng)事人選擇。這種規(guī)則實(shí)質(zhì)上是“結(jié)果選擇規(guī)則”,因?yàn)樗鼘⒎蛇x擇限制在立法預(yù)先設(shè)定的特定結(jié)果之上,從而否定了法院或當(dāng)事人選擇導(dǎo)致立法預(yù)先設(shè)定結(jié)果的法律之外法律的自由。1896年《德國民法施行法》第19條規(guī)定,如果子女出生時依據(jù)規(guī)范母親婚姻有效性的法律或夫妻任一方的屬人法應(yīng)賦予子女婚生地位,則該子女獲得婚生地位。1987年的一項(xiàng)比利時法規(guī)定,符合領(lǐng)養(yǎng)夫婦國籍國法和比利時法中任何一個,都足以使與比利時具有穩(wěn)定聯(lián)系的當(dāng)事人的領(lǐng)養(yǎng)行為在比利時境內(nèi)有效。1987年《瑞士聯(lián)邦國際私法》第44條規(guī)定,如果婚姻符合瑞士法或婚姻一方當(dāng)事人的住所地國法或其本國法中有關(guān)婚姻實(shí)質(zhì)要件的規(guī)定,那么該婚姻即為有效。1961年海牙《遺囑處分方式法律沖突公約》規(guī)定,凡遺囑處分在方式上符合下列各國內(nèi)法的,應(yīng)為有效:遺囑人立遺囑時的所在地法;遺囑人立遺囑時或死亡時的國籍國法;遺囑人立遺囑時或死亡時的住所地法;遺囑人立遺囑時或死亡時的慣常居所地法;涉及不動產(chǎn)時為財(cái)產(chǎn)所在地法。1973年海牙《產(chǎn)品責(zé)任法律適用公約》第6條規(guī)定,在符合某些條件的前提下,原告可以從侵權(quán)人主營業(yè)地法或侵害地法中擇一適用。

實(shí)現(xiàn)靈活性的另一種方法是采取“彈性連結(jié)點(diǎn)”,即沖突規(guī)則允許當(dāng)事人明示或默示地自主選擇法律關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法,或者允許法官運(yùn)用自由裁量權(quán)確定哪個國家的法律是與案件有最緊密、最直接或最合理聯(lián)系的法律。1980年羅馬《關(guān)于合同義務(wù)法律適用公約》第3條和1985年海牙《國際貨物買賣合同法律適用公約》第7條都規(guī)定,合同依當(dāng)事人選擇的法律,法律選擇必須通過合同條款或具體情況相當(dāng)明確地加以表示或表明。這就突破了原來“合同依合同訂立地法”規(guī)則所具有的僵硬性和封閉性的藩籬。1978年《奧地利聯(lián)邦國際私法》將“最密切聯(lián)系原則”確立為奧地利聯(lián)邦國際私法的一般原則,其第1條開宗明義地規(guī)定跨國案件“應(yīng)依與該案件有最強(qiáng)聯(lián)系的法律裁判”,并明確指出“該法所包括的適用法律的具體規(guī)則應(yīng)認(rèn)為體現(xiàn)了最強(qiáng)聯(lián)系原則?!雹柙诤贤I(lǐng)域,德國、瑞士、匈牙利等國沖突法都規(guī)定,在缺乏當(dāng)事人有效選擇法律的情況下,合同受與合同有最密切聯(lián)系的國家的法律調(diào)整。即便這里所引用的條款與政策選擇和結(jié)果選擇方法具有的彈性相比,被理解為僅僅提供了地理上或空間上的彈性。但應(yīng)當(dāng)說它們?nèi)匀惑w現(xiàn)了對傳統(tǒng)規(guī)則的超越。通常被視為歐洲最具傳統(tǒng)色彩的沖突法體系,在保證法律確定性的同時也增加了不少靈活性。最值得一提的是1940年的《希臘民法典》。它在賦予法官自由裁量權(quán)方面走得更遠(yuǎn)。該法規(guī)定,在當(dāng)事人沒有選擇法律的情況下,合同爭議適用“根據(jù)所有情況判斷為最合適的國家的法律”。

實(shí)現(xiàn)靈活性的第三種方法是采取“例外條款”,即在立法中明確賦予法官根據(jù)情況可以排除適用依據(jù)沖突規(guī)則指引原應(yīng)適用的法律的權(quán)力。1978年《奧地利聯(lián)邦國際私法》第2條明顯暗示該法間接賦予法院排除適用沖突規(guī)則的權(quán)力。規(guī)定“對選擇哪一法律有決定性意義的事實(shí)與法律上的必要條件,應(yīng)由法官依職權(quán)確定?!?987年《瑞士聯(lián)邦國際私法》第15條規(guī)定:“根據(jù)所有情況,如果案件與本法指定的法律聯(lián)系并不密切,而與另一法律的聯(lián)系明顯更為密切時,則可作為例外,不適用本法所指定的法律?!?995年《英國國際私法(雜項(xiàng)規(guī)定)》第12條規(guī)定:經(jīng)比較,在所有情況下,如任何與侵權(quán)有最重要聯(lián)系的國家的法律在實(shí)體上更適合于解決案件中的問題,那么該有最重要聯(lián)系的國家的法律應(yīng)取代侵權(quán)事件發(fā)生地國法這一一般規(guī)則。1980年羅馬《關(guān)于合同義務(wù)法律適用公約》第6條和1985年海牙《國際貨物買賣合同法律適用公約》第8條也規(guī)定:從合同的整個情況看,如果合同與另一國法律有更密切的聯(lián)系時,則原依沖突規(guī)則援引的準(zhǔn)據(jù)法應(yīng)被該國法律所取代。施爾教授在評述例外條款所具有的靈活性時指出:“該例外條款用新的專門沖突規(guī)則替代了過分概括的硬性沖突規(guī)則”。

四、結(jié)論

確定性和靈活性是法律的一對內(nèi)在的永恒矛盾。法律作為行為規(guī)范,必須要有確定性;有了確定性,才會有一致性和普適性。因此,法律的確定性是第一位的。沒有了確定性,也就失去了它作為法律來規(guī)范人們行為的本性,任何人都將不會承認(rèn)它為法律。但是,社會生活關(guān)系和人們的行為又十分復(fù)雜且瞬息萬變,任何高明的立法者都不可能把已經(jīng)發(fā)生和將來可能發(fā)生的一切情況在立法中包攬無遺。加之,法律因?yàn)樗钠毡樾曰蛘邔R恍?,適用它的結(jié)果可能與制定它的初衷截然相反?!斑@是制定法律和適用法律之間的差別所產(chǎn)生的必然結(jié)果”。因此,在把握法律的確定性時,也必須賦予這種確定性以必要的靈活性,賦予法官一定的自由裁量權(quán)。只有這樣,法律才能適應(yīng)不斷變化的社會生活環(huán)境。

“法律發(fā)展的整個歷史是交替賦予法律更多確定性或更多靈活性的歷史?!睔W美沖突法在20世紀(jì)的不同演變軌跡,體現(xiàn)了人們在法律確定性和靈活性之間尋求平衡的嘗試與努力。美國沖突法從“嚴(yán)格時代”僵硬規(guī)則的一個極端發(fā)展到“革命時代”拋棄規(guī)則的另一個極端。動蕩過后,美國沖突法才走進(jìn)了一個成熟的“折中時代”:一方面,沖突法獲得了比“革命時代”更多的確定性;但另一方面,沖突法仍保有比“嚴(yán)格時代”更多的靈活性。歐洲沖突法從強(qiáng)調(diào)確定性向強(qiáng)調(diào)靈活性緩慢而穩(wěn)健地發(fā)展。它既沒有經(jīng)歷“革命”,也沒有發(fā)生劇變,更沒有拋棄傳統(tǒng)“規(guī)則”轉(zhuǎn)而采取現(xiàn)代“方法”,而是兼顧傳統(tǒng)和現(xiàn)代的手段,在確定性的基礎(chǔ)上逐漸有控制地增加靈活性。

第8篇

本文作者:張華工作單位:宜興市人民法院

地方保護(hù)主義嚴(yán)重第一,由于我國法院的人事任免權(quán)在當(dāng)?shù)?,工作人員的工資和福利也是由當(dāng)?shù)毓芾恚虼水?dāng)涉及到經(jīng)濟(jì)利益時,法院之外的其它部門可能形成對抗法院的合力干擾法院的執(zhí)行工作;第二,一些黨政機(jī)關(guān)、金融部門、交通部門等對法院的工作不協(xié)助,這些部門可能向被執(zhí)行人通風(fēng)報(bào)信,也可能與被執(zhí)行人進(jìn)行私下交易,這就給法院的執(zhí)行工作帶來一定困難。法院執(zhí)行工作體制不健全,執(zhí)行細(xì)節(jié)不明確第一,我國法律制度還不健全,目前還沒有關(guān)于執(zhí)行工作完整的法律條文,使得法院的執(zhí)行工作缺少依據(jù),法院執(zhí)行工作主要依據(jù)《民事訴訟法》和《人民法院組織法》其中的法律規(guī)定,無法從根本上解決執(zhí)行工作;第二,執(zhí)行工作的法律條文比較空洞,有些缺乏可執(zhí)行性,法律中的漏洞較多,可能導(dǎo)致執(zhí)法人員從而侵犯當(dāng)事人的合法權(quán)益。被執(zhí)行人不配合執(zhí)法或者確實(shí)無履行能力第一,被執(zhí)行人不配合法院執(zhí)法是造成法院執(zhí)行工作效率低的主要原因之一,其中包括被執(zhí)行難找,被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)難以調(diào)查和財(cái)產(chǎn)難動,被執(zhí)行人往往對法院采取消極對抗的態(tài)度,導(dǎo)致案件執(zhí)行難以落實(shí),只能一拖再拖;第二,有些被執(zhí)行人處于偏遠(yuǎn)落后地區(qū),基本生活都難以維持,如果法院強(qiáng)制執(zhí)行勢必會造成社會的矛盾,影響社會穩(wěn)定,這樣的案件根本無法執(zhí)行。

建立健全法院內(nèi)部管理制度,提高執(zhí)法工作人員的素質(zhì)第一,執(zhí)行體制要科學(xué),執(zhí)行措施要有效,執(zhí)行行為要規(guī)范,執(zhí)行資源要充足,加強(qiáng)對法院內(nèi)部的管理;第二,有效整合法院的資源,實(shí)行審執(zhí)分離的制度,提高法官的獨(dú)立性和司法能動性;第三,提高執(zhí)法工作人員的素質(zhì),確保在執(zhí)法工作中執(zhí)法行為要文明規(guī)范,要加強(qiáng)對執(zhí)法工作人員的定期培訓(xùn),使他們成為合格的執(zhí)法人員。建立統(tǒng)一的執(zhí)行運(yùn)行體制第一,完善國家的法院制度建設(shè),把人事任免權(quán)和活動經(jīng)費(fèi)從當(dāng)?shù)卣惺栈貋斫唤o國家統(tǒng)一管理,使當(dāng)?shù)卣c人民法院脫鉤,這是解決法院執(zhí)行工作效率低的根本措施;第二,加強(qiáng)對法院外其它部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的教育,避免領(lǐng)導(dǎo)對被執(zhí)行人的庇護(hù);第三,建立獨(dú)立的法院組織結(jié)構(gòu),落實(shí)憲法賦予法院的應(yīng)有地位和權(quán)力;第四,加強(qiáng)行政部門救濟(jì),特殊情況下由行政部門負(fù)責(zé)對被執(zhí)行人的執(zhí)行工作,防治司法腐敗。完善執(zhí)法工作的法律法規(guī),健全法律體系第一,國家盡快頒布完整的《法院執(zhí)行法》,使法院的執(zhí)法工作有法可依,為法院執(zhí)行工作提供司法保障;第二,靈活運(yùn)用《民事訴訟法》和《人民法院組織法》,更好地為執(zhí)法工作提供服務(wù);第三,制定獨(dú)立的民事執(zhí)行法律,采取單獨(dú)立法,實(shí)行民事強(qiáng)制執(zhí)行,并對民事執(zhí)行程序明確規(guī)定;第四,建立自然人破產(chǎn)制度,公平合理的保護(hù)債權(quán)人的利益。加強(qiáng)對公民的法制教育,提高公民的法律意識第一,利用多種渠道,開展多種形式的執(zhí)行法律宣傳教育,增強(qiáng)公民的法治觀念,增加公民維護(hù)法律的自覺性;第二,法院要與普法部門加強(qiáng)合作,利用媒體進(jìn)行宣傳普法,組織地方政府基層工作人員的法律培訓(xùn);第三,提高公民的防范意識,減少民事糾紛的發(fā)生,對已經(jīng)發(fā)生的民事糾紛法院要進(jìn)行協(xié)調(diào)以達(dá)成和解。

法院執(zhí)行工作效率低是一個長期問題,面對我國的特殊國情,需要從多方面進(jìn)行改革,多舉并施,要提高公民的法律意識,明確法律法規(guī),建立完善的被執(zhí)行人懲戒制度,克服地方保護(hù)的干擾,只有這樣才能強(qiáng)化法院執(zhí)行工作,提高法院執(zhí)行工作效率,從而維護(hù)社會穩(wěn)定。

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